中国侵权责任法研究(四卷本)
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第二章 中国侵权责任法的基本理论问题

第一节 中国侵权法理论体系的重新构造

在起草民法典的庞大工程当中,侵权责任编是其中一项重要的工程。而构建一个合理的、科学的侵权法理论体系,就是最重要的基础工程。作者在本书中着重研究的,就是我国侵权责任法理论体系的重新构造。

一、重构侵权行为法理论体系的总体思路

在制定我国《民法典·侵权行为编》的过程中,研究侵权行为法的专家学者都重新对侵权行为法的理论体系进行了新的思考。我认为,侵权责任法理论体系最好的形式和结构,就是可以用五编的结构来表述,把完整的侵权行为法理论分为五个部分。

第一部分是“侵权行为与侵权行为法”,讲的侵权行为法概述,研究的是侵权行为和侵权行为法的概念性范畴;第二部分是“侵权责任构成”,研究责任归责原则和侵权责任构成要件问题;第三部分是“侵权行为类型”,研究的是不同类型的侵权行为的具体表现形式;第四部分研究“侵权责任形态”,研究的是侵权责任在不同侵权法律关系当事人间的分配和承担的具体形态;第五部分是“损害赔偿”,研究人身损害赔偿、财产损害赔偿和精神损害赔偿。我所写的《侵权法论》第3版有对侵权行为法理论体系的完整表述,该书由人民法院出版社2005年出版。

我提出这个体系的思路,主要是将大陆法系侵权行为法立法的一般化立法模式和理论体系与英美法系侵权行为法的类型化立法模式和理论体系结合起来,构成一个类似于《埃塞俄比亚民法典》侵权行为法体系那种的侵权行为法的理论体系,主要是将英美法的侵权行为法体系融入我国的大陆法系侵权行为法的理论体系当中。这也与我国制定《民法典·侵权行为法编》的基本思路相一致。国内学者都认为在制定民法典的时候,应当吸收英美法系国家侵权行为法的优势,使我国的侵权行为法既有大陆法系侵权行为法一般传统,又有英美法系侵权行为类型化的具体规定。我曾经把这个思路表述为“大陆法系为体,英美法系为用,广泛吸纳司法实践经验”。杨立新:《侵权司法对策》,第2辑,吉林人民出版社2003年版,第24-25页。这是当今侵权行为法立法的潮流,例如《欧洲统一侵权行为法》(草案)《欧洲侵权行为法草案》,刘生亮译,载《侵权法评论》,第1辑,人民法院出版社2003年版,第198页。,就是采用这样的形式编制的。

绝大多数大陆法系国家的侵权行为法采用的一般化的立法方法,在侵权行为法中都有一个侵权行为一般条款。具体做法又分为两种方式:一种是德国法模式,侵权行为一般条款规定的是一般侵权行为,除此之外再规定特殊侵权行为,一般侵权行为加上特殊侵权行为,就构成了侵权行为法所调整的全部侵权行为;另一种是《埃塞俄比亚民法典》和《欧洲统一侵权行为法》(草案)模式,侵权行为一般条款概括的就是全部侵权行为,然后再具体规定侵权行为的各种具体类型。

英美法系国家采用类型化方法规定侵权行为法。在英国和美国的侵权行为法中,都是对具体侵权行为类型的规定。例如,英国的侵权行为有七种类型 [(1)非法侵入;(2)恶意告发;(3)欺诈加害性欺骗和冒充;(4)其他经济侵权;(5)私人侵扰;(6)公共侵扰;(7)对名誉和各种人格权的保护]。[德]冯·巴尔:《欧洲比较侵权行为法》,张新宝译,法律出版社2002年版,第337页以下。美国的侵权行为有十三种类型 [(1)故意对他人的身体、土地及动产的侵害;(2)过失行为;(3)严格责任;(4)虚假陈述;(5)诽谤;(6)侵害的虚伪不实;(7)侵害隐私权;(8)无正当理由的诉讼;(9)干扰家庭关系;(10)对优越的经济关系的干扰;(11)侵犯土地利益;(12)干扰各种不同保护的利益;(13)产品责任]。杨立新:《侵权法论》,人民法院出版社2005年第3版,第286-295页。它们的侵权行为法对侵权行为都没有一般的规定,没有对侵权行为所下的一般定义。

这是两种最基本的侵权行为法的立法方法。大陆法系国家后面一种侵权行为法的立法方法,即埃塞俄比亚民法典和欧洲侵权行为法草案的做法,实际上是将侵权行为法一般化方法和类型化方法结合起来,把大陆法系和英美法系侵权行为法的立法方法结合起来。这种方法有很大的好处:第一个好处就是,一般条款具有全面的概括力,可以将全部的侵权行为都概括进去,而不是像原来的那样,只能概括一般侵权行为。如果出现了法律没有规定的新类型的侵权行为,立法还没有概括进去的,也可以适用侵权行为一般条款解决问题。第二个好处是,侵权行为类型化的立法方法可操作性极强,便于法官适用。所以学者提供的侵权行为法草案都采用这种方法。

在我所设计的这个侵权行为法理论体系中,五个部分都有自己所涉及的突出问题。第一部分突出侵权行为一般条款的概念,讲清侵权行为一般条款的基本含义和适用规则。第二部分的重点内容是归责原则和侵权责任构成要件,这部分是侵权行为法理论的核心部分,是最关键的部分,是心脏部分。第三部分是以三个不同的归责原则(过错责任原则、过错推定原则和无过错责任原则)为划分的根据,确立三种侵权行为的基本类型,进一步分为20种具体的侵权行为类型,从行为的形式上尽量全面表述各种类型的侵权行为。我认为,我国侵权行为法理论过去过于注重对侵权行为的一般表述,忽视了对具体侵权行为的类型研究,事实上,加强对侵权行为类型的研究还是有利于审判实践的。第四部分是对侵权责任具体形态的研究,包括直接责任、替代责任、连带责任、不真正连带责任和补充责任等不同形式的责任,把原来分散在侵权行为法理论各个不同部分讲述的这个问题,现在集中起来,进行统一的研究,形成一个完整的体系,也给法官适用不同的侵权责任时一个提示。这实际上是一个侵权责任形态的类型化,法官可以对号入座适用侵权责任形态的法律规定,可行性比较强。第五部分纯粹解决赔偿责任问题,主要涉及人身损害赔偿、财产损害赔偿、精神损害赔偿、刑事和行政附带的民事损害赔偿。

我对侵权行为法理论体系的重新研究,就是构造现在这样的一个体系,并认为这个侵权行为法的理论体系比较好一点,从形式和内容上看也比较整齐。以下逐个介绍这个理论体系的各个部分。

二、关于“侵权行为与侵权行为法”部分

在侵权行为法理论体系的第一部分中,主要是侵权行为法理论研究的基础部分,研究侵权行为和侵权行为法的一般概念、特征,最主要的是阐释侵权行为一般条款,使其能够被法官所理解和准确适用。最近几年,我在给法官上课时,就特别注意讲解侵权行为一般条款。侵权行为一般条款由张新宝教授作出了最早的研究,是一个重要的贡献。张新宝:《侵权行为法的一般条款》,中国人民大学民商事法律科学研究中心民商法前沿讲座第22讲,引自中国民商法律网,http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=8102。如果对侵权行为一般条款没有很好的理解,可能在司法实践中出现比较多的问题。

对侵权行为一般条款的理解,还必须对两种不同的立法模式的含义作出区分。大陆法系中德国法和法国法关于侵权行为一般条款的规定,也就是我国《民法通则》的表述。因此,要特别强调以下几点:第一点,我国的侵权行为一般条款概括的是一般侵权行为;第二点,这种侵权行为一般条款所概括的一般侵权行为,适用的是过错责任原则,是需要原告证明的过错责任原则,而不是过错推定原则;第三点,侵权行为一般条款概括的一般侵权行为的侵权责任构成要件是四个要件,即违法行为、损害事实、因果关系和主观过错;第四点,侵权行为一般条款所概括的一般侵权行为的责任形式是直接责任,即为自己的行为负责的侵权责任。

侵权行为一般条款的最典型特征,就是对一般侵权行为仅作一般规定,不再作具体规定,不规定一般侵权行为的具体表现。所以,大陆法系国家中的侵权行为法因为有了一般规定,就按照侵权行为一般条款规定的侵权行为的要件,判断具体的造成损害的行为是不是构成侵权行为及其责任,而不要再去找法律对某种一般侵权行为的具体规定了,直接适用一般条款就可以作出判决了。

这个道理说起来都懂,但是很多法官不敢拿侵权行为一般条款审理侵权行为案件。遇到属于一般侵权行为的新型案件,很多法官不敢判案,不敢拿一般条款来判决。但是,侵权行为一般条款规定就是要求直接拿它来判案的。法官在审理侵权行为案件的时候,在接手一个具体案件选择法律适用时,要先找侵权行为法关于特殊侵权行为的具体规定,如果法律对这种侵权行为没有规定,那么就可以断定这种侵权行为不是特殊侵权行为,这样,就可以直接适用侵权行为一般条款,看看是不是符合这个条款规定的一般侵权行为的构成要件。符合要求的,就构成一般侵权行为,不符合要求的,就不认定为侵权行为。因此,侵权行为一般条款是一个有极大扩张力的条款,对此,必须有清醒的认识。

在研究侵权行为和侵权行为法的基础问题的时候,还需要讲述侵权行为法的历史发展。我们以前过于强调和注重国外侵权行为法的发展历史,而忽视我国侵权行为法的发展历史。我曾经花了将近十年的时间,对中国侵权法的历史进行了研究,可以完整地表述中国历史上侵权行为法的发展。杨立新:《疑难民事纠纷司法对策》,吉林人民出版社1991年版,第198页。但是有一个问题,这就是我国古代的侵权行为法是自成体系的,是中华法系的侵权行为法,具有自己独特的特点,与西方的侵权行为法的发展没有特别的关联,是不相容的。而到了清末,经过变法,这个体系完全解体,完全采用了西方的法律体系,又完全没有了自己的东西。因此,在研究中国古代侵权行为法的时候,就基本上成了知识的掌握,而没有特别的现实意义。在研究中国古代侵权行为法的借鉴方面,大概就有以下几点。第一,侵权构成的相当因果关系,在唐宋时期的法律的“保辜”制中,就包含了相当因果关系的内容。而欧洲侵权行为法在19世纪才提出相当因果关系的理论。第二,侵权损害赔偿的损益相抵原则,也是在唐宋时期的法律中就提出来了,例如在“杀马牛”的侵权行为中,杀死一头牛价值十匹绢,皮、肉、骨等新生利益价值八匹,则实际损失就是两匹,就赔偿两匹。而欧洲侵权行为法在19世纪才提出损益相抵的原则。第三,中国古代侵权行为法具有补偿性传统,不主张惩罚性赔偿金,这与欧洲大陆侵权行为法的传统一致,而与英美侵权行为法相异。例如,在唐律中曾经规定了惩罚性赔偿金,即“盗者倍备(赔)”,所谓的备,就是备偿,备偿就是全部赔偿,而倍备就是翻倍。宋代《宋刑统》最初继承了唐代的这一规定,但是不久就改变了这种规定,不再实行惩罚性的赔偿,事实上就是避免很多人希望被人偷而追求双倍赔偿的情况。前不久,我们讨论“偷一罚十”的问题,有人赞成,认为这应当属于商业惯例;有人认为可以实行,但是惩罚性赔偿不能太高。我只是说,中国历史上就不主张惩罚性赔偿,废止“盗者倍备”的规定,就是一个显例。杨立新:《疑难民事纠纷司法对策》,吉林人民出版社1991年版,第211页。

三、关于“侵权责任构成”部分

我设计的侵权行为法理论体系的第二部分,就是侵权责任构成。在这一部分需要将侵权责任构成相关的理论问题都放到一起。

首先要讲的,就是侵权行为法的归责原则,这是侵权行为法及其理论的最核心问题。关于侵权责任的归责原则体系问题,也想有一个变化,将传统的通说即“三元论A”观点,改变为“三元论C”观点,即侵权责任归责原则体系由过错责任原则、过错推定原则和无过错责任原则构成。关于侵权责任归责原则有五种观点:一是一元论,认为中国侵权责任归责原则就是过错责任原则;二是二元论,认为中国侵权责任归责原则有过错责任原则和无过错责任原则;三是三元论—A,认为中国侵权责任归责原则包括过错责任原则、无过错责任原则和公平责任原则;四是三元论—B,认为中国侵权责任归责原则包括过错责任原则、过错推定原则和公平责任原则;五是三元论—C,认为中国侵权责任归责原则包括过错责任原则、过错推定原则和无过错责任原则。2003年7月,在海南召开了一个小型的讨论会,写了一个讨论的纪要,将民法典中的主要问题讨论的结果记录整理出来,最后一篇文章就是我介绍这些主要的新观点。王利明主编:《中国民法典基本理论问题研究》,人民法院出版社2004年版,第764页。

在侵权责任归责原则方面,以前通说是三个归责原则,我把它说成是“三个归责原则四个表现形式”(即“三元论A”观点),即过错责任原则、无过错责任原则和公平责任原则。其中过错责任原则表现为两种方式,一是一般过错原则,二是推定过错原则。这个主张目前还是通说,而且在全国法院中一般采用这样的主张。其调整的范围是:一般过错原则调整一般侵权行为,推定过错原则调整部分特殊侵权行为,无过错责任原则也是调整部分特殊侵权行为。

对侵权责任归责原则,还有很多不同意见,最主要的就是,公平责任原则是不是能够成为一个归责原则。我去过日本几次,几乎每次讨论中国侵权法的时候,日本学者都会对公平责任原则提出质疑,认为它不是一个归责原则。事实上,公平责任原则所调整的范围也是有限的,因此,不应再把公平责任原则作为一个归责原则,有三点理由:第一,它在《民法通则》和《侵权责任法》中所处的法律地位,不是归责原则的地位。第二,公平归责原则调整的范围比较狭小,并且其调整的对象严格地讲并不是侵权行为,而是作为赔偿纠纷来处理。第三,在现实中也并不是所有的造成损害双方当事人都没有过错的,就一律公平分担责任。典型案例是:在中午下课时,学生踢球受伤,家长让学校赔偿,学校主张没有过错;家长让造成损害的同学予以赔偿,法院有两种意见:一种是要赔偿,依据公平责任原则;另一种认为不用赔偿,理由是运动是有风险的。我倾向于后者,因为体育运动就是一种强烈的竞技运动,有激烈的身体接触,是有风险的。美国法有自冒风险免责的规定,《埃塞俄比亚民法典》不仅规定了参加体育运动的人,而且观看体育运动的人,都需要承担风险,造成损害不承担侵权责任。《埃塞俄比亚民法典》第2068条,薛军译,中国法制出版社2002年版,第378页。这些理由,可以说明公平责任原则不是一个归责原则,而仅仅是一种,公平分担损失的规则,《侵权责任法》采纳了这种意见。

还有一个问题是,过错推定原则是不是一个独立的归责原则。王利明教授认为过错推定是一个独立的归责原则王利明主编:《民法·侵权行为法》,中国人民大学出版社1993年版,第92页。,这一点在《法国民法典》中就是这样规定的,其第1382条规定的就是过错责任原则,而第1384条规定的就是过错推定原则。我赞成这个观点,认为它是一个独立的归责原则。

关于侵权责任构成要件的部分,从1958年的中央政法干校《中华人民共和国民法基本问题》讲义中就提出了“四个要件”(即违法行为、损害事实、因果关系和主观过错)的主张,其后成为通说,并成为法院判案的主流思想。中央政法干校民法教研室:《中华人民共和国民法基本问题》,法律出版社1958年版,第324页以下。这个问题到现在也没有大的变化。曾经有一段时间有过“三要件”(即过错、损害和因果关系)说。王利明主编:《民法·侵权行为法》,中国人民大学出版社1993年版,第135页。“三要件说”主要是法国法的思想,“四要件说”主要是德国法的思想,二者的根本区别,就是要不要侵权责任的违法性问题。最近我们主张“三要件说”的学者的主张有了变化,讲到了侵权行为的违法性问题,这还是又回到了德国法系的基本思路上来,大家的思想就基本一致了。

对侵权责任构成的四要件的研究,我们现在的问题是不够深入,还需要进行更深入、更系统的研究。最近有的学者研究因果关系很有成就,但是对中国的司法实践还是没有作出更深入的研究。

对这个问题,我认为需要分为四个层次:第一,侵权责任中的因果关系至为明显的,直接适用直接因果关系理论和规则认定;第二,因果关系较为复杂、多种行为引起一个结果、因果关系较难判断的,适用相当因果关系的理论和规则认定;第三,对于环境污染案件、高科技案件,适用盖然性因果关系理论和规则认定;第四,还有更为复杂的因果关系问题难以判断的,可以使用美国法上事实原因和法律原因的理论和规则认定。这是确定因果关系的基本思路。

在这个部分中,需要研究的还有责任竞合、抗辩事由、诉讼时效等问题。

四、关于“侵权行为类型”部分

在归责原则体系的表述上,我提出应当分为过错责任原则、过错推定原则和无过错责任原则。在此基础上,划分三个侵权行为的基本类型,是分别适用上述三种归责原则的侵权行为,具体分为20种具体类型。杨立新:《简明类型侵权法讲座》,高等教育出版社1993年版,第132页。

适用过错责任原则的侵权行为包括9种:(1)故意或者过失侵害人身;(2)故意或者过失侵害人格(精神性人格权);(3)妨害家庭关系;(4)侵害物权;(5)侵害债权;(6)侵害知识产权;(7)商业侵权;(8)媒体侵权;(9)恶意诉讼。

适用过错推定原则的侵权行为是7种:(1)国家赔偿责任;(2)用人者责任(概括法人侵权、雇主责任、定作人指示过失责任);(3)法定代表人责任;(4)专家责任(律师、注册会计师);(5)违反安全保障义务的侵权行为;(6)物件致害责任;(7)事故责任(道路交通事故、医疗事故、工伤事故、学生伤害事故)。

适用无过错责任原则的侵权行为主要是4种,包括:(1)产品责任;(2)高度危险责任;(3)环境污染责任;(4)饲养动物致害责任。在无过错责任原则调整的侵权行为中,有不同意见。有的学者认为物件致害是无过错的,有的国家也这样规定,但是《民法通则》和《侵权责任法》规定物件致害责任确实是过错推定原则。道路交通事故有人认为是无过错责任,但是《道路交通安全法》规定交通事故造成损害是过错推定原则。

以上20种具体侵权行为类型,差不多能够包括全部侵权行为类型。现在的问题是,这种侵权行为类型化的划分在逻辑上有部分交叉的问题。美国侵权行为类型化的划分也有这样的问题。这大概是侵权行为类型化划分中不可避免的问题。

研究侵权行为类型,就是要对各种不同的侵权行为进行详细的研究,各个不同的侵权行为在何种情况下构成,审理中究竟要适用哪些规则,都需要进行详细的描述。对此,应当借鉴美国侵权行为法重述的做法,给法官办案提供一个最为详细的侵权行为法教科书。

例如,关于违反安全保障义务的侵权行为的损害赔偿制度,这是在最近七八年中发展起来的。第一个案件是在上海发生的,一个人在宾馆中被杀,受害人家属起诉宾馆。法院判决宾馆根据《消费者权益保护法》的规定要承担侵权责任。我们在侵权行为法草案中研究了这种情况,提出意见。全国人大法工委的侵权责任法草案第65条也规定了在饭店、银行、列车三种情况下,经营者对消费者有安全保证义务,这样的规定概括的范围好像有所不当。最高人民法院关于人身损害赔偿的司法解释第6条作了一个较为全面的规定,范围比较宽泛,比较合适。违法安全保障义务的侵权行为我们将其分为四种:第一,设施设备未尽安全保障义务;第二,服务管理未尽安全保障义务;第三,防范制止侵权行为未尽安全保障义务;第四,对儿童未尽安全保障义务。杨立新主编:《人身损害赔偿司法解释释义》,人民出版社2004年版,第102页以下。

这四种违反安全保障义务的形态都是实践中出现比较多的情况。第一种主要讲的是硬件的问题,经营者在提供服务的时候,设施或者设备造成消费者或者他人损害的,需要进行赔偿。第二种通常认为是经营软件存在缺陷,造成损害的应当承担侵权责任,如饭店地面没有清理干净,造成客人摔倒致伤。比较复杂的是第三种,要防止第三人在经营范围地点内对消费者实施侵权行为,以保障消费者的人身财产安全。如果经营者已经尽到安全保障义务,即使是侵权行为造成了受害人的损害,经营者也不赔偿;没有尽到安全保障义务的,就应当承担侵权责任。第四种主要是针对儿童特别保护的。一个经营场所或者社会活动,如果对儿童具有特别的吸引性,那么,经营者和活动的组织者就必须承担最高的注意义务,防止儿童受到损害。前几天在《检察日报》上有一个军队的干部写的文章,说军队在一个农村附近进行军事演习,演习完毕以后的打扫战场过程中,减少警戒哨兵,村里面的小孩进入演习地点捡弹壳,三个小孩同时发现一枚没有爆炸的130火箭炮弹,抢夺过程中爆炸造成死伤。作者认为军队没有过错,是小孩的家长监护的问题,监护人没有尽到监护人责任。军队出于道义可以补偿。我认为这个案件中军队是有责任的。对此,我写了一篇文章可以参考,杨立新:《儿童安全应特别保障》,《检察日报》2004年4月19日,第6版。美国侵权行为法关于土地利益占有人的侵权行为,就有专门针对儿童的特殊保护的规定,是值得借鉴的。如果有一种土地利益能够对儿童具有吸引性,占有人就必须特别注意,应当消除这种危险性,或者采取必要的措施避免对儿童造成损害。如果没有消除这种土地利益上的这种危险,或者没有采取必要的防免措施,就认定有过错,需要赔偿。美国有一个典型案例:一个工厂的院子里面有一个坑,下雨以后变成池塘,小孩子认为是可以游泳的,跳到里面游泳,结果受伤,美国判例法认为该土地利益占有人应当承担赔偿责任。

对侵权行为类型进行上述详细的描述和说明,应当是极为有价值的。

五、关于“侵权责任形态”部分

侵权责任形态并不是一个通常的侵权行为法概念,我提出这样一个概念,是想将此构成一个体系,来完整地表述侵权责任构成之后,其在侵权法律关系当事人之间分配和负担的情形。因此,侵权责任形态的概念是侵权责任构成以后,如何在当事人之间分配责任的问题。这部分比较复杂,所以用这个概念将侵权行为的各种责任形态集中起来,是合理的,只不过需要进行体系化和类型化。

侵权责任形态体系和类型化,总的是分为三个层次来考虑:第一个层次是直接责任和替代责任。这个责任的区分是在《法国民法典》中就规定了的,其第1382条规定的就是直接责任,第1384条规定的就是替代责任。任何一种侵权责任都必须面临这样的选择。第二个层次是单方责任与双方责任,表现的是侵权责任是由被告承担或者由原告承担,还是被告和原告共同承担。第三个层次是单独责任与共同责任,主要表现的是被告的责任,如果由被告一个人承担责任责任,就是单独责任,如果由被告多个人承担责任,就是共同责任。

下面我分别就三个层次的侵权责任形态进行说明。

(一)直接责任和替代责任

第一个层次,直接责任和替代责任。直接责任,就是为自己的行为负责的侵权责任。自己实施的侵权行为造成了他人的损害,就要自己承担侵权责任,这就是自己责任,就是直接责任。替代责任,分为两种,即对人的替代责任和对物的替代责任,分别是对他人的行为负责和对物件造成的损害负责。对他人行为负责即对人的替代责任,包括国家赔偿责任、法人侵权责任、雇主责任、定作人指示过失责任以及无民事行为能力人及限制民事行为能力人的法定代理人责任等;对物的替代责任,就是物件致害责任、动物致害责任等。直接责任和替代责任的划分,是最为基础的责任形态划分。在罗马法中,有私犯和准私犯的划分,实际上私犯就是直接责任;在准私犯中,除了法官错案责任是直接责任外,其他的全都是替代责任。所以法国法才在罗马法的基础上创造了直接责任和替代责任,成为我们现在侵权行为法基本责任形态最基本的划分方法。

(二)单方责任和双方责任

第二个层次,单方责任和双方责任。单方责任,有两种形态,一种是被告责任,是最通常的侵权责任形态;另一种是原告责任,损害虽然是被告造成的,但是过错和原因完全是在原告,就由原告承担责任。在福建西部有一个风景区叫冠豸山,人工湖中有一个猴岛。有一个人深夜潜入公园上猴岛,被猴子抓伤,向法院起诉,要求公园赔偿。这个案件就是原告责任,造成损失的原因是受害人的故意,因此是原告的单方责任。双方责任,也有两种形态,第一种是过失相抵,前提是双方当事人均有过失,根据过错比较和原因力比较,确定双方当事人分担责任;另一种是公平责任,即造成损害双方当事人都没有过错的情形。公平责任虽然不作为归责原则对待,但是是一种责任形态,是一种双方当事人分担责任的形态。

(三)单独责任和共同责任

第三个层次,单独责任和共同责任。这个层次的责任形态,仅仅是被告承担责任的问题。单独责任,就是被告是一个人的时候承担的责任。共同责任,是最为复杂的责任形态,分为以下四种形态。

1.连带责任

连带责任的前提是共同侵权(包括共同危险行为),此外还包括最高人民法院在人身损害赔偿司法解释中规定的多种连带责任的情况,如雇主责任中雇工在执行雇用活动中造成他人损害的时候,是替代责任,但是最高人民法院的司法解释又有一种新的解释,如果雇工致人损害具有故意或者重大过失,雇主和雇工需要承担连带责任。连带责任对各个责任人内部存在潜在的责任份额,但是对外实行一个责任,不存在份额的问题。

2.按份责任

无过错联系的共同致害,其后果就是按份责任。几个人的行为偶然结合到一起,没有过错的联系,造成了一个共同的损害结果,这就需要将损害作为一个侵权责任结果来对待,几个人分别按照过错程度和原因力,按份承担赔偿责任,不发生连带责任的问题。连带责任与按份责任是相对应的。

3.不真正连带责任

不真正连带责任与补充责任相关联,实际上与连带责任没有太大关系。在产品侵权中,责任形态是受害人受到损害,面对的是制造商和销售商两个责任主体。受害人基于缺陷产品造成自身损害,产生了两个请求权,一个针对制造商、一个针对销售商,两个请求权是重合的,由受害人自己选择一个请求权行使,选择一个请求权以后,另一个请求权消灭。受害人一般会请求销售商承担责任,销售商承担责任以后,如果是制造商形成的产品缺陷,则销售商对制造商有追偿的权利。当然受害人也可以直接向制造商请求责任承担。这样,基于一个事实产生的两个请求权相重合,当事人可以请求一个,而另一个请求权消灭的情况,就是不真正连带责任。

4.补充责任

补充责任与不真正连带责任是相对应的,事实上,不真正连带责任是权利人有选择权的不真正连带责任,而补充责任是两个重合的请求权,权利人必须按照先后顺序行使的不真正连带责任。这就是,一个侵权行为造成的损害事实产生了两个相互重合的赔偿请求权,有请求权行使的先后顺序的侵权责任形态。在违反安全保障义务中的防范制止侵权行为未尽安全保障义务的补充责任,就是这样的侵权责任形态。负有安全保障义务的人对受害人负有安全保护义务,在出现了侵权行为人的加害行为造成了受害人的损害以后,受害人也产生了两个请求权,一个是直接向侵害人请求赔偿的权利,一个是向违反安全保障义务的人请求赔偿的权利。在这一点上,补充责任与不真正连带责任是一样的,差别是:不真正连带责任的两个请求权是选择关系,而补充责任两个请求权的关系是有顺序要求的,对直接加害人的请求权是第一顺序,对违反安全保障义务的人的请求权是第二顺序。在权利人行使第一顺序请求权的时候,第二顺序请求权是“备用”状态。如果第一顺序的请求权已经实现,则第二顺序的请求权消灭;如果第一顺序的请求权没有实现或者没有完全实现,则权利人可以行使第二顺序的请求权来实现赔偿权利。与不真正连带责任比较,两种责任形态的区别仅仅是请求权的选择还是顺序的问题。

最高人民法院关于人身损害赔偿的司法解释中规定的补充责任有三种:经营者和其他社会活动的组织者承担的补充责任;学校承担的补充责任;被帮工人受到损害帮工人的补充责任。

六、关于“损害赔偿”部分

损害赔偿是侵权行为的最终后果。因此,在我设计的侵权行为法理论体系中,最后所要表现的就是损害赔偿。

损害赔偿主要分为四个部分:第一是人身损害赔偿,第二是财产损害赔偿,第三是精神损害赔偿,第四是刑事和行政附带的损害赔偿。